Материал: otvety_po_ekzamenu_MChP

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Положения статьи 5 Мадридского соглашения устанавливают, что ведомства стран, где испрашивается охрана или территориальное расширение, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена знаку на их территории в отношении всех или части товаров, перечисленных в заявке. В уведомлении об отказе, направляемом в адрес Международного Бюро ВОИС, должны быть указаны мотивы отказа. Они ограничиваются перечнем, применимым в случае, если бы заявка на регистрацию знака была подана в ведомство по национальной процедуре на условиях, которые в соответствии с Парижской конвенцией применяются к знаку, заявленному для национальной регистрации.

Принимая во внимание, что статьей 6 Парижской конвенции предусмотрено, что каждый товарный знак, должным образом зарегистрированный в стране происхождения (а в случае использования Мадридской процедуры это всегда так), может быть заявлен в других странах Союза и охраняется «таким, как он есть», отказ в регистрации, может иметь место всего в трех случаях:

  • регистрация знака может затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

  • знак лишен каких-либо отличительных признаков или составлен исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения товара или времени его изготовления, либо стал общепринятым в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

  • знак противоречит морали или публичному порядку и/либо же может ввести в заблуждение общественность.

Согласно п.1 ст. 6 Мадридского соглашения, международная регистрация действует 20 лет вне зависимости от сроков защиты прав на основаниях регистрации, предусмотренной национальным законодательством страны, к которой принадлежит субъект регистрации.

В течение первых пяти лет, которые отсчитываются с даты международной регистрации товарного знака, действие его международной регистрации зависит от судьбы «базовой регистрации» в стране производителя. Если в течение этих пяти лет «базовая регистрация» аннулируется, международная регистрация больше не является действующей ни в одной из стран. Она должна быть аннулирована на основании уведомления ведомства страны происхождения согласно п.3 статьи 6. Это же положение применяется для случая, когда национальная охрана в стране происхождения прекращается вследствие возбуждения судебного дела, начатого до истечения пятилетнего срока с даты международной регистрации. Описанная выше ситуация с раздвоением позиций оценки о частно- или же публично-правового характера подобных норм подходит и к этому случаю.

Установленный в указанной статье называется принципом «центральной атаки», намекая на преимущественное и базисное свойство национальной регистрации поскольку его использование позволяет заинтересованному лицу, аннулировав регистрацию знака в стране происхождения, добиться аннулирования международного знака во всех странах, где он получил охрану на основе Мадридского соглашения. Предполагается, что такие положения помогут избежать коллизий “погони” оспаривающей право товарного знака стороны за субъектом, перенеся юрисдикцию и фактическое рассмотрение спора в область внутриправовых отношений на территории страны происхождения.

Тем не менее по истечении пятилетнего срока считая с даты международной регистрации регистрация ВОИС становится независимой от национальной регистрации, обеспечиваемой знаку в стране происхождения. В этом случае прекращение охраны в стране происхождения уже не может затрагивать охрану, возникшую в результате международной регистрации, в других странах-участницах Мадридского соглашения.

Нельзя не отметить сравнительно небольшой список стран-участниц Соглашения, даже несмотря на то, что система существует и принципиально не видоизменяется многие десятилетия. Впрочем, в преимуществах ее и кроются те недостатки, на которые указывают государства, пока не присоединившиеся к конвенции:

  • необходимость регистрации знака в стране происхождения как предварительное условие международной регистрации. Это условие (некоторыми специалистами выставляемое в качестве несомненного достоинства Соглашения) не устраивает заявителей многих стран, поскольку регистрация на основе национальных законодательств занимает в некоторых из них длительное время, а сам процесс регистрации знака является достаточно трудоемким;

  • относительно короткий срок (один год), в течение которого национальные ведомства могут проводить экспертизу знака и направлять уведомление об отказе в его регистрации с указанием всех мотивов для такого отказа. Для некоторых государств, особенно для тех, кто публикует заявки, этот срок является недостаточным.

  • положение, согласно которому международная регистрация остается зависимой от «базовой регистрации» в течение первых пяти лет с даты регистрации знака и должна быть аннулирована, в случае аннулирования базовой регистрации. Известно, что мотивы, для аннулирования знака в стране происхождения, могут не совпадать с требованиями к знаку в каждой стране, где произведена международная регистрация;

  • применение в качестве рабочего языка – французского, а основополагающих правовых принципов – принципов романо-германской правовой семьи, в чем видят недостаток страны в первую очередь англосаксонской семьи.

Рассмотренное выше Мадридское Соглашение является обособленным международно-правовым актом, тем не менее его и принятие и участие в нем невозможно без эффективного действия старейшего межгосударственного соглашения в области прав интеллектуальной собственности в сфере промышленности – Парижской конвенции.

Парижская конвенция об охране промышленной собственности была подписана двадцатого марта 1883г.СССР присоединился к ней 12 октября 1967 г., ратифицировав документ год спустя – 19 сентября 1968 г. Это самое раннее и наиболее общее международное соглашение в области охраны прав защиты на интеллектуальную собственность в области промышленной собственности.

Сами положения Конвенции ясно и недвусмысленно исключают возможность участия в крупных международных соглашениях по вопросам промышленной собственности в обход ее принятия: «Членство в Парижской конвенции является необходимым условием участия в ряде других соглашений в области промышленной собственности.

Парижская конвенция – полностью открытое международное соглашение».

Статья 1(2) Парижской конвенции поименовывает объекты охраны, а именно: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Важнейшее положение Парижской конвенции, зафиксированное в ст. 2 – принцип национальногорежима. В соответствии с этим принципом каждое государство-участник обязано предоставлять гражданам другого государства-участника аналогичные права в области охраны промышленной собственности тем, какие оно предоставляет собственным гражданам.

Статья 4 (части А и С) содержит не менее важное положение, касающиеся принципа приоритета. Согласно данному принципу, заявитель, подавший правильно оформленную заявку в одном из государств-участников, пользуется в других государствах-участниках правом приоритета в течение 6-ти месяцев для товарных знаков. Более поздние заявки впоследствии будут рассматриваться, как если бы они были поданы в тот же день, как и первая (или более ранняя) заявка. Другими словами, эти более поздние заявки имеют статус приоритетных по отношению ко всем заявкам, относящимся к тому же товарному знаку и поданным после даты подачи первой заявки. Они также имеют статус приоритетных по отношению ко всем действиям, совершенным после этой даты, которые обычным образом были бы способны лишить юридической силы права заявителя.

Основание для возникновения права приоритета у заявителя по товарному знаку описан в п.2 ст.4 (часть А): "Основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами Союза". Ни одна страна не имеет права не признать приоритет или отклонить заявку на патент на том основании, что заявитель притязает на несколько приоритетов, в том числе и установленных в разных странах.

Другим важнейшим достижением Конвенции принято считать закрепленный п.1 первой статьи факт создания Союза по охране промышленной собственности, куда вошли все страны, присоединившиеся к документу: "Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности"

Наряду с Парижской Конвенцией, во многом дополняя ее, сравнительно недавно начал действовать международный Договор “О законах по товарным знакам”. Договор был принят на Дипломатической конференции в Женеве 27 октября 1994 г. и вступил в силу 1 августа 1996 г.

Как сказано в преамбуле к Договору его цель “состоит в том, чтобы сделать национальные и региональные системы регистрации товарных знаков более удобными для пользователей». Указанная цель достигается путём упрощения и гармонизации процедур и устранения недостатков, что «обеспечивает надёжность процедур для владельцев знаков и их поверенных. В частности, заявителю, подающему документы в патентное ведомство, предоставляется возможность в одном заявлении испросить осуществление нескольких юридически значимых действий, использовать типовые бланки применительно ко всем предусмотренным Договором действиям, использовать в перспективе современные средства связи для подачи заявок, заявлений и переписки с патентным ведомством».

Кроме этого, следование положениям Договора ведет к сокращению количества документов, которые должны представляться заявителем в ведомства: снижается количество испрашиваемых образцов товарных знаков; вводится запрет в отношении запроса различных выписок из реестров, уставов предприятий, справок об использовании товарных знаков и так далее; включение в процесс осуществления административных процедур типовых бланков (формуляров), разработанных применительноко всем юридически значимым действиям, предусмотренным Договором.

В соответствии со ст. 16 Договора, любая договаривающаяся сторона применяет к знакам обслуживания соответствующие положения Парижской конвенции в отношении товарных знаков и регистрирует их.

Важной статьей указанного Договора является ст. 7, которая позволяет осуществлять разделение заявки и разделение регистрации. Разделение заявки может быть произведено заявителем или по его просьбе на две или несколько заявок путем распределения между такими заявками товаров и/или услуг, перечисленных в первоначальной заявке. Выделенные заявки сохраняют дату подачи первоначальной заявки и её приоритет, при наличии такового.

Указанный Договор не применятся к голографическим знакам и знакам, не состоящимиз визуальных обозначений, в частности, к звуковым и обонятельным знакам, не применяется к коллективным, сертификационным и гарантийным знакам.

69. Охрана прав иностранных граждан и юридических лиц на объекты промышленной собственности в России

Из интернета

В России для охраны патентных прав наибольшее значение имеет ч. IV ГК РФ, в соответствии с которой иностранным физическим и юридическим лицам гражданским законодательством РФ предоставляется националь­ный режим в отношении охраны и использования их прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Права на указанные объекты промышленной собственности в России охраняются государством и под­тверждаются выдачей патента (на изобретение или промышленный обра­зец) и свидетельства (на полезную модель). Срок действия этих документов на территории России составляет в соответствии со ст. 1363 ГК РФ 20 лет — для изобретений, 10 лет — для полезных моделей, 15 лет — для про­мышленных образцов, считая со дня подачи заявки в Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Патенты и свидетельства удостоверяют приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и сви­детельством на полезную модель, определяется их формулой, а патентом на промышленный образец — совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). В соответствии со ст. 1356,1357 ГК РФ патент может быть выдан автору (авторам) изобретения, полезной модели или промышленного образца; физическим и (или) юридическим лицам, которые указаны автором или его правопреемником в заявке; работодателю (в случаях, предусмотренных ГК РФ). Если в создании объекта промышленной собственности участво­вало несколько физических лиц (в том числе имеющих различное граждан­ство), то все они считаются авторами (порядок пользования правами, при­надлежащими таким авторам, определяется соглашением между ними). Заявка на выдачу патента может подаваться автором, работодателем или их правопреемником в Патентное ведомство как непосредственно (ст. 1374, 1377 ГК РФ), так и через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте.

Объем прав иностранцев, получивших патент или свидетельство в Рос­сии, полностью определяется законодательством нашего государства. Как и отечественные субъекты, эти лица имеют исключительное право на ис­пользование объектов промышленной собственности (кроме случаев, спе­циально указанных в ГК РФ) на территории России. По этой причине любое физическое или юридическое лицо, не являющееся патентооблада­телем, вправе использовать изобретение или промышленный образец лишь с разрешения владельца (владельцев) патентных прав на основе лицензи­онного договора (ст. 1367 ГК РФ). Лицо, нарушившее исключительное 9.2. Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в России 107 право патентообладателя, обязано прекратить нарушение и возместить причиненный ущерб в порядке, предусмотренном гражданским законода­тельством. Кроме того, законодательство РФ устанавливает, что присвое­ние авторства, принуждение к соавторству, незаконное разглашение сведе­ний об объекте промышленной собственности влекут за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Однако следует иметь в виду, что двусторонними или многосторонними международными соглашениями об охране прав на промышленную соб­ственность может быть на основе принципа взаимности установлен иной порядок патентования изобретений резидентами соответствующих госу­дарств на территории стран — участниц таких договоров. Еще одним направлением национально-правового регулирования отно­шений, возникающих в сфере промышленной собственности, является охрана прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Товарный знак} в соответствии с российским законодательством пред­ставляет собой условное обозначение, оригинальное художественное изо­бражение, помещаемое на товаре или упаковке для индивидуализации то­вара, его производителя или продавца. Знаки обслуживания применяются в сфере услуг. Товарные знаки и знаки обслуживания могут быть словесны­ми—в виде сочетания букв, цифр и фамилий; изобразительными — в фор­ме символов, рисунков или сочетаний цветов; объемными или комбиниро­ванными.

С их помощью производится отличие товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. В свою очередь, наименование места происхождения товара в со­ответствии с российским гражданским законодательством — это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которо­го исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людски­ми факторами. Основанием правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в Российской Федерации является свидетельство, выдаваемое на основа­нии их государственной регистрации в федеральном органе исполнитель­ной власти по интеллектуальной собственности после проведения соответ­ствующей экспертизы. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право владельца пользоваться и распоряжаться 1 На территории Российской Федерации действует исключительное право на то­варный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. 108 Тема 9. Промышленная собственность в международном частном праве им (ст. 1481,1484 ГК РФ). Владелец может передать свое право на товар­ный знак или право на его использование третьим лицам на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Лицен­зионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуще­ствляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, долж­ны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллекту­альной собственности (ст. 1489,1490). В соответствии со ст. 1491 ГК РФ регистрация товарного знака действу­ет в течение 10 лет считая со дня поступления заявки. Срок действия ис­ключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года дей­ствия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное количество раз. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истече­нии срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины. Заявки на регистрацию каждого товарного знака по отдельности пода­ются юридическими или физическими лицами в федеральный орган ис­полнительной власти по интеллектуальной собственности России лично или через патентных поверенных. При этом иностранные юридические лица, постоянно проживающие за пределами РФ, физические лица либо их патентные поверенные должны вести деда, связанные с регистрацией товарных знаков, через патентных поверенных, зарегистрированных в Па­тентном ведомстве нашей страны. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем. Статья 1507 ГК РФ также определяет, что юридические и физические лица Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в зарубеж­ных странах или произвести его международную регистрацию. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности России. В зарубежных государствах приобретение права на товарный знак ставится в зависимость либо от его юридической регистрации, либо от фактического применения товарного знака. В соответствии с ГК РФ иностранным юриди­ческим и физическим лицам предоставляется национальный режим или осу­ществление им данных прав происходит на основе принципа взаимности.

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/15661