Материал: Юзефович Ж. Ю. Патентное право в Российской Федерации

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

61

если Кодексом не предусмотрено иное. В абз. 2 п. 1 ст. 1229 установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом правообладатель осуществляет распоряжение своим исключительным правом, так как он либо предоставляет им право использования такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в установленных договором пределах, либо отчуждает им свое исключительное право в полном объеме (ст. 1233 ГК РФ).

В абз. 2 п. 1 ст. 1229 указано также, что правообладатель может запрещать другим лицам использование соответствующего результата или средства индивидуализации. Данная формулировка позволяет обладателю исключительного права запрещать конкретным лицам и в конкретных случаях использование определенных охраняемых результатов или средств индивидуализации (например, в соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ). Одновременно Кодекс предусматривает, что отсутствие запрета не считается согласием, т.е. разрешением правообладателя на использование соответствующего объекта. Это еще раз подчеркивает наличие общего запрета в отношении использования, обращенного ко всем третьим лицам.

Таким образом, в составе исключительного права можно выделить два самостоятельных субъективных права – право использования и право распоряжения исключительным правом. Право использования направлено на реализацию правомочий, составляющих исключительное право, тогда как право распоряжения исключительным правом обеспечивает введение этого права в гражданский оборот.

Право использования состоит, по словам В. А. Дозорцева, «в возможности правообладателя монопольно совершать действия по коммерческой эксплуатации объекта, приносящие имущественные выгоды, и запрете всем третьим лицам совершать такие действия без разрешения правообладателя». Использованием произведения литературы является, например, его издание в виде книги, а использованием изобретения – изготовление изделия, в котором применено такое изобретение; использованием будет считаться и продажа тиража книги или партии изделий. В то же время чтение книги или пользование изделием, в котором применено изобретение (например пылесосом), является потреблением, а не использованием в смысле ст. 1229.

62

Право распоряжения исключительным правом может осуществляться в форме отчуждения права использования (полной передачи его другому лицу по договору об отчуждении исключительного права) или в форме выдачи разрешения (лицензии) на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных пределах (по лицензионному договору). Согласно абз. 1 п. 1 комментируемой ст. 1229 право распоряжения исключительным правом в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, может отсутствовать или быть ограничено. В частности, не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ); на коллективный товарный знак (п. 2 ст. 1510 ГК РФ); на наименование места происхождения товара (п. 4 ст. 1519 ГК РФ); ограничено распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение (п. 4

ст. 1539 ГК РФ).

Вместе с тем, в Кодексе содержится оговорка, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя не является незаконным и не влечет за собой ответственности в тех случаях, когда такое использование допускается ГК РФ. Здесь подразумеваются случаи свободного использования соответствующих результатов и средств.

П. 2 ст. 1229 указывает на то обстоятельство, что исключительное право может принадлежать как одному лицу, так и двум и более (нескольким) лицам. Единственным изъятием из этого правила является исключительное право на фирменное наименование. Это право индивидуализирует юридическое лицо, тесно с ним связано, неотчуждаемо и поэтому может принадлежать только одному юридическому лицу.

Исключительное право может принадлежать нескольким лицам в связи с тем, что они являются его соавторами либо иными первоначальными правообладателями. Другой причиной этого может служить совместное приобретение исключительного права по договору, получение в наследство или переход его к нескольким лицам по иным основаниям.

Исключительное право рассматривается в Гражданском кодексе как единое и неделимое целое. В частности, оно может быть отчуждено третьему лицу только в полном объеме (п. 1 ст. 1234 ГК РФ). Представляется, что к нему применимы по аналогии нормы ст. 133 ГК РФ о неделимой вещи.

63

П. 3 ст. 1229 предусматривает последствия ситуации, когда исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно.

Согласно абз. 1 п. 3 каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению (т.е. самостоятельно), если иное не предусмотрено в ГК РФ или соглашением между этими правообладателями. Исключения из данного правила содержатся в п. 2 ст. 1258 ГК РФ, в соответствии с которым произведение науки, литературы или искусства, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если между ними не будет заключено иное соглашение, и в п. 2 ст. 1314 ГК РФ, устанавливающем, что право на использование совместного исполнения осуществляется руководителем коллектива исполнителей, а при его отсутствии – членами такого коллектива совместно1. И в том и в другом случае элементы произведения (совместного исполнения), использование которых возможно независимо от других элементов, могут быть использованы создавшими их авторами (исполнителями) по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.

2.3. Сроки действия исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Сроки действия исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы регулируются прежде всего ст. 1363 ГК РФ, а также ст.ст. 1398, 1399, 1400. Кроме того, по этим вопросам принят подзаконный нормативный акт – Информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26 мая 2008 г. № 10/37-270/23 «Об исчислении сроков действия исключительных прав на полезную модель и промышленный образец»2.

Заголовок ст. 1363 относится к сроку действия исключительного права, а в тексте самой статьи говорится также о сроке действия «удостоверяющего это право патента»3.

1Еременко В. И. Новое патентное законодательство … С. 11; Еременко В. И. Евразийское патентное ведомство // Гражданин и право. – 2007. – № 8.

2ГавриловЭ. П. Срокидействияисключительныхправнаизобретения, полезные моделиипромышленныеобразцы// Патентыилицензии. – 2008. – №7. – С. 67.

3Аналогично построена и ст. 1424 ГК РФ, относящаяся к сроку действия исключительного права на селекционное достижение.

64

Наряду со сроком действия исключительного права о сроке действия патента говорится в первом абзаце п. 1, в пп. 2, 3, 5 ст. 1363. В п. 4 указывается лишь на порядок продолжения срока действия патента, но не упоминается о порядке продления срока действия исключительного права, что представляется нелогичным.

Но следует ли вообще в ст. 1363 упоминать о сроке действия патента? Как известно, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет три обстоятельства, три юридических факта (ст. 1354 ГК РФ):

приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца;

авторство;

исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Поэтому, когда ст. 1363 ГК РФ устанавливает, что срок действия патента по истечении определенного периода прекращается, это значит, что все три указанных обстоятельства (факта) теряют свое юридическое значение. В отношении исключительного права все ясно: его нет, больше оно не существует. Любое лицо вправе использовать такое изобретение, полезную модель или промышленный образец без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1364 ГК РФ).

Но в отношении приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также в отношении авторства возникают серьезные неясности. Ведь и после истечения срока действия патента охранявшиеся им ранее изобретение или полезная модель попрежнему входят в уровень техники (при установлении новизны изобретения или полезной модели), причем с даты их приоритета (а не с даты публикации, как остальные сведения!). Аналогичный вывод следует сделать и для промышленных образцов. А это означает, что приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца даже после прекращения срока действия патента продолжает иметь юридическое значение.

Аналогичный вывод следует сделать также в отношении авторства

иправа авторства. Предположим, автор изобретения, охранявшегося патентом, пожелает доказать свое авторство в споре с лицом, получившим патент на тождественное или сходное изобретение. Если основываться на ст.ст. 1363, 1354, то он не сможет этого сделать, по-

65

скольку его прежний патент утратил силу и более не «удостоверяет его авторство». Конечно, ему можно посоветовать ссылаться в подтверждение своего авторства на общую норму, в соответствии с которой «авторство охраняется бессрочно» (п. 2 ст. 1228 ГК РФ), но отстоять правоту ему будет непросто. Ведь в ответ будет заявлено, что помимо общих норм существуют специальные нормы, причем специальная норма отменяет действие общей нормы.

Таким образом, следует считать, что патент как документ, удостоверяющий приоритет и авторство, не прекращает свое действие и после истечения удостоверяемого им срока действия исключительного права, а содержащаяся в ст. 1363 запись о прекращении действия патента не совсем точна.

Переходные нормы, касающиеся сроков действия исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Переходные нормы – это нормы, регулирующие переход от прежнего законодательства к новому законодательству. Для того чтобы разобраться в них, надо прежде всего обратить внимание на первые три части ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»1.

Первая ее часть гласит: «Часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие». Как известно, четвертая часть ГК РФ введена в действие с 1 января 2008 г., а потому любые правовые отношения, в частности, касающиеся создания изобретения, подачи заявки, выдачи патента, возникшие после 31 декабря 2007 г., регулируются только четвертой частью ГК РФ. Прежнее законодательство к этим отношениям совершенно не применяется и на них не влияет. Здесь еще нет никаких переходных норм.

Вторая часть ст. 5 указанного Закона гласит: «По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она (т.е. часть четвертая Кодекса) применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после ее введения в действие».

Очевидно, уместно напомнить, что здесь под «правоотношениями» имеются в виду общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права. Такие правоотношения бывают абсолютными (по

1 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Источник: https://studfile.net/preview/16409198/