В седьмую очередь входят не родственники, а свойственники - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Они наследуют совместно с наследниками по закону призываемой к наследованию очереди, а при отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников первой - седьмой очередей, наследуют самостоятельно в качестве наследников последней, восьмой, очереди (ст. 1148 ГК РФ).
В каждую из очередей, кроме двух последних - седьмой и восьмой, входят родственники наследодателя. Они наследуют совместно с наследниками по закону призываемой к наследованию очереди, а при отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников первой - седьмой очередей, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (ст. 1148 ГК).
Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством развитых стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недостатком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со стороны третьих лиц суды признают наличие родственных связей.
Очередность наследования означает, что вначале призываются наследники первой очереди. Если нет наследников первой очереди, призываются наследники второй очереди и далее, если нет наследников предшествующих очередей или они признаны недостойными наследниками и отстранены от наследства (ст. 1117) или лишены наследства (п. 1 ст. 1119), не приняли наследства либо все наследники отказались от него, наследство становится выморочным (ст. 1151) и переходит к государству. Наличие хотя бы одного наследника предшествующей очереди исключает призвание наследников последующих очередей. Следовательно, основаниями призвания к наследованию последующей очереди наследников являются, согласно ч. 2 п. 1 ст. 1141 ГК, те случаи, когда: на момент открытия наследства нет в живых никого из наследников предшествующих очередей, т.е. соответствующие наследники отсутствуют; все наследники предшествующих очередей оказались недостойными и не могут наследовать по основаниям ст. 1117 ГК; все наследники предшествующих очередей лишены завещателем наследства, что предусмотрено завещанием (ст. 1119, 1124); никто из наследников предшествующих очередей не принял наследства (ст. 1152, 1153), ввиду чего наследство не получило правопреемников из числа наследников по закону этих очередей; все наследники предшествующих очередей отказались от наследства безусловно, т.е. без указания лиц, в пользу которых совершается отказ от наследства (ст. 1157, 1158).
Судебная практика, как правило, исходит из строгого соблюдения правил об очередности призвания к наследованию. Так, определением Московского городского суда от 29.06.2010 г. по делу № 33-19097-2010 был удовлетворен иск о признании за лицом - наследником первой очереди - права собственности в порядке наследования и отклонены аналогичные требования сестры умершего, так как призвание ее к наследованию в данном случае невозможно.
В случаях, когда наследственные правоотношения возникли до введения в действие части третьей ГК РФ то к ним должны применяться нормы законодательства, действовавшего в момент открытия наследства однако это не всегда так. Если обратиться к положениям Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ (далее - ФЗ №147), можно увидеть некоторые исключения из правила о подчинении наследственных правоотношений нормам ранее действовавшего законодательства. Согласно ст. 6 ФЗ №147 «Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (статьи 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса». То есть, лица являвшиеся наследниками по закону в соответствии с ранее действовавшим законодательством и являющиеся таковыми в соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ, имели право на принятие наследства в установленный законом срок.
Наиболее существенным изменением в законодательстве о наследовании стало увеличение числа очередей наследования. Прежде всего, это было сделано для того чтобы свести к минимуму случаи выморочности, так как по мнению законодателя хоть кто-то из числа наследников входящих в поименованные Гражданским кодексом РФ восемь очередей унаследует имущество наследодателя. Сама структура построения их построения основана на принципе семейной близости, наиболее заметно это отраженно в построении первых трех очередей, так как в эти очереди включены наиболее близкие к наследодателю родственники. В литературе по наследственному праву такое построение названо «молчаливым завещанием», считается, что это соответствует предполагаемой воле умершего.
Глава 2. Призвание к наследованию кровных родственников умершего
В современном российском праве к первой очереди наследников законодатель отнес детей, супруга и родителей наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Подобная последовательность не случайна. Дети являются наследниками по нисходящей линии. Известный русский цивилист И.А. Покровский писал: Можно ли, прежде всего, отказаться от наследования нисходящих? Очевидно, нет: это значило бы, прежде всего, отнять у родителей уверенность в том, что результаты их трудов пойдут тем, интересы которых составляли главную заботу их жизни, и вследствие этого вызвать то же ослабление народной энергии. Конечно, при сохранении завещательного права дети могут быть обеспечены завещанием родителей, но, во-первых, завещание не всегда может быть совершено, а, во-вторых, все это уничтожение законного наследования нисходящих практически превратилось бы тогда в установление всеобщей обязательности завещания. С другой стороны, лишение детей законного наследования выбрасывало бы их тотчас после смерти родителей на улицу часто в совершенно беспомощном состоянии. Вследствие этого вопрос о наследовании нисходящих также серьезно не ставится».
Основным правовым актом, определяющим правовой статус родителей и детей, в том числе порядок установления происхождения ребенка от определённых лиц, материнства и отцовства является Семейный кодекс РФ (далее - СК, СК РФ).
Так, в частности, материнство (происхождение ребенка от матери) устанавливается органом ЗАГС на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения - на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.
Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. В случае рождения ребенка от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное в установленном порядке. Установление отцовства, как и оспаривание отцовства (материнства), может устанавливаться в судебном порядке в соответствии с нормами СК РФ. Важно, что при установлении отцовства дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.
Таким образом, право детей наследовать по закону сомнению не подлежит и вряд ли будет оспариваться когда-нибудь. Естественно, дети были, есть и будут самыми первыми наследниками умершего. Очень часто понятия «наследник» и «сын» («наследница» и «дочь») используются как слова-синонимы. Также близки по смыслу выражения «потомки» и «наследники». Кто может быть потомками, как не дети? Все эти очевидные вещи и легли в основу указания в ГК РФ в числе первых наследников в первой очереди - детей наследодателя. В любом случае для установления факта родственных отношений с наследодателем как с родителем, наследнику необходимо будет представить документальное тому доказательство - либо свидетельство о рождении, либо соответствующее решение суда, которым установлен юридически значимый факт родственных отношений с умершим, если на наследство претендует рожденный не в браке.
Наряду с родителями и детьми в первую очередь наследников по закону входит супруг наследодателя. Супруги в большинстве случаев родственниками не являются. Статус супруга приобретается в соответствии с положениями СК. Права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию после смерти супруга в качестве его наследника первой очереди по закону, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака в органах загса (ст. 1, 10 СК РФ). В российском праве признается тот брак, который заключен только в органах записи актов гражданского состояния. Такой брак именуется гражданским, т.е. оформленным юридически по правилам гражданского (социального) общества, а не по церковным канонам, однако действующее законодательство такого понятия не содержит, впрочем, как и ранее действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР. Следует также отличать понятие гражданского брака от фактических брачных отношений, в просторечии именуемых сожительством (concubinatus), ибо такие отношения не порождают юридических последствий, сравнимых с теми, которые возникают при оформлении брака в органах ЗАГС.
Лицам, зарегистрировавшим брак в порядке, установленном законом, выдается свидетельство о заключении брака. Указанный документ имеет доказательственное значение и подтверждает наличие у лица определенных субъективных прав, например, на получение алиментов, пенсии, жилищных и наследственных прав. Статус государственной регистрации придает браку законность, так как с юридической точки зрения ни церемония бракосочетания в церкви, ни брак, заключенный по местным или национальным обрядам, не являются браком и не порождают никаких правовых последствий.
Единственным исключением из этого общего правила является нахождение граждан в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.
В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу. Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии следующей совокупности обстоятельств: только в случае смерти одного или обоих супругов; только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.; только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них; никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.
При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.
Как отмечается в литературе, на практике не так уж редко приходится встречать решения судов, которыми установлен факт нахождения (состояния) лиц в фактических брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 г. Подобные решения судов противоречат закону. По сути, в данном случае судом устанавливается факт, не имеющий юридического значения, так как подобные отношения, сколь бы долго они не продолжались, не могут быть признаны государством. Приведём пример из судебной практики.
Так, 20.05.2010 решением Дульдургинского районного суда Агинского Бурятского автономного округа от 20 мая 2010 г. по делу N 68-Вп02-1 по заявлению Ч. об установлении факта нахождения в фактических брачных отношениях был установлен факт нахождения в фактических брачных отношениях. Заявительница указала, что в период с 5 января 1965 г. по 11 октября 1997 г. проживала совместно с А. в фактических брачных отношениях, они вели общее хозяйство, имели совместных детей А.А. и А.Т., в органах загса их отношения зарегистрированы не были, они проживали на стоянке, работали чабанами в колхозе, в 1997 году А. умер. При обращении в органы загса ей было отказано в выдаче свидетельства о заключении брака, вследствие чего она не может вступить в права наследования после смерти А. Суд, заслушав заявителя и свидетелей, установил факт состояния в фактических брачных отношениях заявительницы с гр. А., решение в кассационном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу 31.05.2010. Однако на это решение впоследствии был принесен протест заместителем председателя ВС РФ. В протесте заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации, внесенном в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, был поставлен вопрос об отмене указанного решения. По результатам рассмотрения материалов дела, обсудив доводы протеста, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации нашла протест обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.