Римское право различало:
законный брак между гражданами, имеющими право на брак (дети – граждане),
брак с мужней властью (cum manu)
(жена – во власти мужа (или его домовладыки) на равных основаниях с его детьми, в древний период – с правом убить жену или продать ее,
полная собственность мужа на имущество жены без возможности возврата при разводе, у жены лишь право на часть наследства),
жена остается подвластной прежнему домовладыке (если была самостоятельна – сохраняет самостоятельность), но декларирует намерение создать семью и растить детей с мужем (sine manu)
(имущество раздельное, включая все приобретенное при браке,
управление мужем имуществом жены – только по договору поручения;
в 2-1 вв. до н.э. передача «приданого» (особый статус всего передаваемого мужу женой, ее домовладыкой или кем-то еще для облегчения материальных затруднений семейной жизни) в собственность мужу с обязательством возврата при прекращении брака, - только если было специальное устное соглашение, если его не было, то «приданое» - у мужа навсегда;
в 1-3 вв. н.э. муж в течение брака – собственник «приданого», но без права распоряжения земельными участками без согласия жены, при расторжении брака при наличии соответствующего соглашения – возврат приданого безусловно и в полном размере, в том числе в пользу наследников при смерти жены, а при отсутствии особого соглашения – только самой жене, с удержанием доли на содержание оставшихся при нем детей и издержек мужа по разводу (при Юстиниане единственным законным вариантом становится полный возврат, в т.ч. наследникам, но за вычетом издержек),
имя и сословное положение – по мужу,
право мужа исковым порядком истребовать жену из любого места,
презумпция принадлежности вновь приобретенного имущества мужу, пока жена не докажет обратное),
Декларирована обязанность взаимного уважения супругов.
брак, не рассматриваемый как законный,
конкубинат (постоянное сожительство, возможное для мужчины независимо от наличия у него жены; для женщины – либо конкубинат, либо брак (муж вправе убить жену, находящуюся в сожительстве с другим); дети от конкубината не подлежали отцовской власти, женщина-конкубина не разделяла социального положения сожителя)
Павел говорил: сущность обязательства не в том, чтобы сделать этот предмет нашим, а в том, чтобы связать другого перед нами, дабы он дал нам что-нибудь или предоставил.
Тем самым Павел разграничивал право требования совершения каких-либо действий.
Заключение договора не создает вещного права.
Обязательство: лиц к лицам; кредитора к должнику.
Содержание обязательств: обязанность должника совершить определенные действия: дать, сделать и предоставить.
Дать – dare, сделать – facere, предоставить – prestare.
Дать, т.е. предоставить, чтобы дали.
Сделать - действие, так и бездействие (non facere).
Предоставить - конкретное содержание неясно, трактовали по-разному, поэтому это понятие часто опускалось.
Однако в постклассическом праве появился термин, обобщивший dare, facere, prestare - solvere - исполнить.
Обязательство - это правовые оковы (iuris vinkolum), в силу которых мы связаны необходимостью что-либо исполнить в соответствии с правом нашего государства. Такое определение узаконено в Институциях Юстиниана. Всякое обязательство создает юридическую связь между его сторонами: кредитором и должником - iuris vinkolum.
Первоначально "оковы" - не фигуральное выражение. Закон 12 Таблиц позволял исполнить оковы кредитором. Закон Пителия в 326 г. до н.э. отменил оковы. Исполнение обязательства только имущества для покрытия убытков кредитора.
Однако римское право не сразу отреагировало на эти новые явления, т.е. возникновение корпорации. К идее юридических лиц юристов подтолкнули следующие события:
в период поздней республики были включены богатые греческие города южной Италии, обладающие большим имуществом и сложным хозяйством (статус муниципий – самоуправляющихся общин) и подтвердил их право на хозяйственную деятельность. Но как классифицировать их участие в коммерческой деятельности и как определить их подсудность.
Преторы в своих эдиктах признавали их субъектами частного права, способными владеть имуществом, заключать сделки и обращаться в суд на общих основаниях с частными физическими лицами. По словам Гая, муниципии стали рассматриваться правом как частные лица. Этот принцип был затем перенесен на корпорации и коллегии, которые стали наделяться правоспособностью по образцу муниципий, т.е. частные лица муниципии и корпорации стали рассматриваться правом как лица.
Преторский эдикт признал за корпорацией право вступать в юридические отношения, быть истцами и ответчиками в суде. Корпорации осуществляли это право через своих уполномоченных.
в классический период имущество корпорации стало рассматриваться не как совместное имущество корпорации, а как имущество самой корпорации. Оно юридически обособилось от имущества его конкретных членов. Сложилось правило: если мы члены корпорации, то мы не должны ее отдельным членам, а то, что должна корпорация, не должны ее члены.
Тем самым, корпорации обрели вне индивидуальную реальность и над индивидуальное существование. Власть стала регулировать свободу таких объединений. При императоре Августе был издал закон Юлия о коллегиях, который предписывал при образовании всякого рода сообществ спрашивать разрешения у сената.
Римское право так и не свело правоспособность муниципий, корпораций, учреждений в общую категорию юридических лиц и не выработала соответствующего термина. Тем не менее, в практике римских корпораций обозначался ряд правовых идей, воспринятых различными, в том числе, и предпринимательскими объединениями последующих эпох. К ним относились:
а) идеи самостоятельного участия в обороте над индивидуальными субъектами права и их процесс правоспособности;
б) идеи обособленного имущества, принадлежащего корпорации, а не ее членам;
в) идея о существовании корпорации независимо от персонального состава ее членов;
г) идея об отсутствии взаимной ответственности корпорации и ее членов по долгам друг друга.
Эти идеи были оценены по достоинству в XX веке, когда различные корпоративные объединения стали главными субъектами экономики.
Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные. Первоначальным назывался такой способ, при котором право приобретателя устанавливается независимо от предыдущего права на данную вещь. Например, захват дикого животного, нахождение клада, нахождение брошенных или оставленных вещей. При производном приобретении право собственности выводиться из права бывшего собственника. Важнейшим и наиболее распространенным способом приобретения права собственности была передача вещи (traditio). Римские юристы отмечали, что при этом важно было желание обеих сторон получить и передать вещь в собственность. Без обоюдного желания вещь не могла переходить в собственность от одной стороны у другой. Кроме того, приобрести право собственности можно было по давности владения. Для этого нужно было, чтобы лицо владело вещью в течение установленного законом срока. Право собственности возникало также в результате переработки вещей и смешения вещей. Право собственности утрачивалось: а) если вещь погибала или изымалась из оборота б) если собственник отказывался от своего права в) если собственник лишался своего права
Билет 14
Термином «фамилия» в римском праве объединялись не только члены семьи, но и принадлежавшие семье рабы, скот и даже неодушевленные вещи. Глава семьи назывался «paterfamilias» и первоначально имел неограниченную власть над всем, что входило в семью. Например, он мог продать детей в рабство или убить их. Постепенно власть патерфамлиас дифференцировалась и получила разные наименования: manus mariti - над женой, partia potestas - над детьми и т.п. Особенностью римской семьи являлось то, что на первый план в семье выдвигалась не кровная связь между родственниками (когнатическая), а связь юридическая ( агнатическая). Ни жена, ни усыновленные приемыш не были кровными родственниками, но их правовое положение было точно таким же, как и кровных – сыновей, дочерей.
Классическое римское право знало три вида договора найма: 1. Наем вещей 2. Наем услуг 3. Наем работы или подряд. Найм – это такой договор, при котором одна сторона (наймодатель) обязуется представить другой стороне (нанимателю) одну или несколько определенных вещей для временного пользования, а другая сторона обязуется уплачивать за пользование предоставленными вещами определенное вознаграждение и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности наймодателю. Предметом найма были недвижимые и движимые вещи, за исключением таких, которые принадлежат к числу потребляемых. Найм услуг – это такой договор, по которому одна сторона ( нанявший) принимала на себя обязательства исполнить в пользу другой стороны определенные услуги, а наниматель принимал на себя обязательство платить за эти услуги условленное вознаграждение. Предметом этого договора было выполнение отдельных услуг по указанию нанявшего. Договор подряда – это договор, по которому одна сторона ( подрядчик), принимала на себя обязательства исполнить в пользу другой стороны (заказчика) известную работу, а заказчик принимал на себя обязательство уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.
билет 15.
Реальные оковы превратились в правовые.
ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
Цивильные (obligationes civilum) - это обязательства, признанные цивильным правом и защищаемые исками, основанными на его нормах.
Преторские - устанавливались претором и защищались преторскими исками. Эти обязательства создавались преторами, носили временный характер (в течение времени правления претора). Некоторые преторские нормы проникали в цивильное право - ius civilum novum - новое цивильное право.
Особую группу обязательств составляли естественные или натуральные обязательства - obligationes naturales.
Натуральные обязательства не сопровождались юридической ответственностью должника. Однако их исполнение признавалось правомерно и произведенные платежи не могли быть истребованы обратно - удержание уплаченного.
Позднее к натуральным были причислены и некоторые другие обязательства, возникшие в коммерческой практике и по каким-либо причинам не отвечающие требованиям:
1. обязательство из договора, заключенное с нарушением установленной формы;
2. обязательство из договора, заключенное несовершеннолетним без согласия опекуна;
3. обязательство по сделкам, совершенное рабом.
Хотя раб не мог быть ни должником, ни кредитором. Но фактическое положение не всегда совпадало с цивильным правом.
Рабы принимают обязательство на себя и возлагают их на других.
В этом вопросе практика разошлась с теорией.
билет 16
Условия вступления в брак:
согласие жениха, невесты и их домовладык (безосновательный запрет домовладыки оспаривался через магистрат),
брачный возраст: женщины – 12 лет, мужчины – 14 лет,
отсутствие непрекращенного брака,
право на законный брак жениха и невесты (до Юстиниана – по разделению на граждан и перегринов, при Юстиниане и далее – запрет на родственные браки, ничтожность браков по прямой линии и в пределах первой степени родства, в том числе для брата и жены его умершего брата),
недопустимость брака магистрата провинции и гражданкой данной провинции.
Процесс заключения брака: при выполнении всех условий – достаточно отвести жену в дом мужа + для брака с мужней властью заключение брака сопровождается определенными формальными актами.
Варианты причин прекращения брака:
смерть,
утрата свободы,
развод (в классическую эпоху – свободно, в том числе по одностороннему заявлению одного супруга; Юстиниан запретил свободный развод по взаимному согласию, оставив поводом для развода неверность, покушение на жизнь супруга или иное виновное действие (при этом возникал вопрос об удержании приданого оскорбленным), желание поступить в монастырь, неспособность к половой жизни; односторонний развод без уважительной причины был возможен только с уплатой штрафа).
Бонитарное обладание (преторская собственность). Римское право не выработало термина для обозначения бонитарного обладания, описывая его res imbonis habere – иметь вещь в имуществе. Это такое обладание вещами, такое их нахождение в имуществе, которое противоречило нормам цивильного права, но находило признание и защиту у претора.
Его правовым основанием было не квиритское право, а правотворческая и судебная деятельность претора. Эдикты претора имели решающие значение, превращая устаревшие нормы цивильного права в nudum ius (голое право). Возникновение бонитарного обладания связано с участившимися случаями приобретения res mancipi без соблюдения установленных правил. Пользуясь таким положением вещей недобросовестный продавец мог предъявить виндикационный иск. Если res mancipi продавалось без соблюдения установленных правил, то ((продавец)) сохраняет квиритское право и имеет право на возвращение вещи. Однако преторы стали вмешиваться в подобные процессы, обязывая судей учитывать традицирован____ вещи. Эксцепция стала вноситься в адресованную судье преторскую формулу. Если возражение ответчика подтверждалось, то иск квиритского собственника оставался без удовлетворения.
Сложилась целая система преторского наследия, основанная на кровном родстве, в обход агнатического родства. Такие наследники становились не квиритскими собственниками, а бонитарными обладателями.
Бонитарное обладание по своей природе – это временное состояние, не являющееся квиритской собственностью, оно могло стать ей путем usucapio – приобретательной давности. Сроки приобретательной давности – 2 года для земельных участков, год для остальных вещей. По истечении этих сроков бонитарный обладатель становился полноправным квиритским собственником. Чаще всего такая защита осуществлялась путем публицианова иска.
Публицианов иск.
В 1 в. до н.э. претор Публиций издал особый иск – actio publiciano. Этот иск предоставил покупателям, приобретающим res mancipi, защиту от посягательства со стороны 3-их лиц. Судья судил как будто приобретатель уже стал квиритским собственником по давности владения. Это иск с фикцией.
Билет 17