Материал: Закон (leges) 8 Деятельность римских юристов 10 Литературные произведения и практика старых (классических) юристов 11

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

связывают нас не по какой-либо другой причине, как по той, что они приняты по решению народа. Заслуженно соблюдается и то, что народ без всякой записи выражает свою волю на самом деле и фактами. Поэтому совершенно правильно принято даже такое правило, что законы отменяются не только по решению законодателя, но также и в силу молчаливого согласия всех, путем неприменения.) В этом тексте Юлиан намечает и образующие обычай признаки - давнее применение и молчаливое согласие общества. Теория Юлиана находилась во внутреннем противоречии с условиями времени ее появления (II в. н.э.). Римская традиция о народном суверенитете и законодательной власти народа давно была уже опровергнута диктатурой цезарей и продолжала жить лишь в теории. Власть, однако, не препятствовала изложению римским юристом теории обычая в его архаическом аспекте: в ряде случаев императоры поддерживали видимость сохранения прежних форм государственной власти. В начале домината в практике законодательства оформилась тенденция, противоположная теории Юлиана, и было запрещено действие обычаев, которые отменяют законы. В 319 г. н.э. последовало новое распоряжение: Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem (C. 8. 52. 2). (Авторитет обычая и долговременного применения представляется немалым, однако его не следует доводить до такого значения, чтобы он преодолевал разум или закон.) При издании этой конституции имелось в виду ограничить местные обычаи (Египта, Сирии, Аравии и других провинций). С другой стороны, конституция выдвигает на вид общие смысл и цели закона - ratio iuris. Его не могут изменять местные пережитки и состояние права, иногда в его первобытной форме.


Писаное право

Закон (leges)

Закон - главное воплощение римского писаного права. Для признания правового предписания в качестве закона необходимо было, чтобы он исходил от имеющего соответствующие полномочия органа, чтобы он был надлежащим образом обнародован: тайный правовой акт не мог иметь верховной юридической силы. Для его принятия закон должен был быть доведен до сведения граждан – выставлен магистратом заблаговременно. Закон должен был пройти 3 органа:

  1. Магистрат (законодательная инициатива и разработка);

  2. Народное собрание (принятие или отвержение, не обсуждал сам закон);

  3. Сенат (одобрение или ратификация – придание юр. силы)
Силу закона имели:

  • Законы, принятые Народным собранием;

  • Сенатусконсульты (акты сената);

  • Императорские конституции

  • Рескрипты,

  • Мандаты,

  • Эдикты;

  • Преторские эдикты;

  • Ответы римских юристов.
Закон должен был содержать обязательные элементы:

  • Надпись → вводная часть или указатель обстоятельств издания;

  • Содержание → текст закона, который мог подразделяться на главы и т. п.;

  • Санкция → последствия нарушения закона и ответственность нарушителей (гарантии соблюдения закона).
В Риме республиканского периода законами являлись постановления народного собрания – plebiscita. Причем народное собрание не имело законодательной инициативы. Чиновник, имеющий право созыва народного собрания, выдвигал на нем свой законопроект, который либо принимался в предложенном виде, как правило, с именем автора (uti rogas), либо отвергался полностью (antiquo). Частичные изменения в законе, не внесенные самим магистратом, римская практика не допускала.Подзаконные акты Рима:

  • Lex как постановление народного собрания, имеющее высшую юридическую силу;

  • Plebiscitum – указ и распоряжение плебейской части римской общины, которые стали иметь силу закона по закону Гортензивса 258 г. до н. э.
В период с I до середины III в. основной формой законодательства стали постановления Сената – сенатусконсульты (senatusconsulta). Однако реально сфера сенатусконсульта все же несколько отличалась от полного закона: известные по содержанию сенатусконсульты в основном касались правовых форм деятельности магистратов и применимости их полномочий к разным территориям и типам правоприменения.
Постепенно они были вытеснены постановлениями императора – конституциями. Конституции приобретают наименование leges, в отличие от прежде созданного права – jus vetus.Эдикты магистратов и преторское правоЭдикт - устное объявление магистрата по тому или иному вопросу; с течением времени эдикт получил программное объявления в письменной форме при вступлении в должность.Юрист Гай писал, что особенно важное значение имели эдикты: преторов правителей провинций и курульных эдилов, ведавших гражданской юрисдикцией по торговым делам.Постоянный эдикт – тот, который содержал своеобразную годовую программу деятельности магистратаФормально эдикт был обязателен только для того магистрата, которым он был издан, и, следовательно, только на тот год, в течение которого магистрат находился у власти.Однако фактически те пункты эдикта, которые оказывались удачным выражением интересов господствующего класса, повторялись и в эдикте вновь избранного магистрата и приобретали устойчивое значение.Закон не может исходить от магистрата, закон выражает волю народа; магистрат же в силу принадлежащей ему особой власти, именуемой imperium, руководит деятельностью суда и в этом порядке дает судебную защиту новым общественным отношениям, нуждавшимся в защите и заслуживавшим ее.Правотворческая деятельность судебных магистратов развивалась постепенно: 1. Сначала претор не посягал на авторитет и силу цивильного права и только помогал их осуществлению, подкрепляя общественные отношения, урегулированные цивильным правом, также и своими исками.2. Далее претор сделал следующий шаг: с помощью своего эдикта он заполнял пробелы цивильного права. 3. Наконец, эдикт претора стал включать такие пункты, которые были направлены на изменение и исправление цивильного права.Таким образом, преторский эдикт, не отменяя формально норм цивильного права, указывал пути для признания новых отношений и этим становился формой правообразования. Давая средства защиты вопреки цивильному праву, преторский эдикт создавал новые нормы права.В результате такой правотворческой деятельности преторов, курульных эдилов, правителей провинций сложилась новая система норм, получившая название
преторское право (так как наибольшее значение в этой правотворческой деятельности имел именно преторский эдикт)Особенность правотворчества преторов:

  • Не имя законодательной власти, они создавали в порядке руководства судебной деятельностью новые нормы и институты права

  • Нормы преторского права получали значение обычного права и воспринимались цивильным правом

  • Эдикты правителей провинций в значительной мере заимствовали содержание из преторского эдикта (Цицерон рассказывал, что издавал эдикт будучи правителем)

  • Правотворчество преторов и других судебных магистратов не могло сохранить своего былого значения, так как власть императоров усиливалась, и они стремились наложить руку на деятельность судебных органов.
Во II в. н.э. император Адриан возложил на юриста Юлиана кодификацию отдельных постановлений, содержавшихся в преторских эдиктах. Выработанная Юлианом окончательная редакция «постоянного эдикта» {текст не дошел до нас, отрывки содержатся в дигестах Юстиниана} была одобрена императором и объявлена постановлением сената неизменной.С этого времени правотворческая деятельность претора (и других магистратов) прекратилась и противоположность цивильного и преторского права стала утрачивать значение. Изначально, претор не был связан своим эдиктом, постепенно, с развитием римского права претор должен был следовать своему эдикту. Виды эдиктов:

  • Городского претора

  • Претора по делам перегринов

  • Правителей провинций

  • Курульные эдилы – обладали юрисдикцией по торговым отношениям
Эдикт состоял из четырёх частей:

  • Права сторон до начала судебного разбирательства;

  • Формулы исков;

  • Нормы об исполнении судебного решения;

  • Особые средства преторской защиты (реституции и интердикты).

Деятельность римских юристов

Деятельность преторов повлияла на деятельность римских юристов, дала толчок развитию.Римская юриспруденция ведет свое начало от практической деятельности юристов республиканского периода. Развивавшаяся экономика и усложнение форм оборота предъявляли новые разнообразные запросы, требовавшие точной формулировки прав рабовладельцев. Рядом с этим противоречия интересов крупных землевладельцев и богачей ростовщиков на почве различия применявшихся теми и другими методов эксплуатации крестьян и других малоимущих слоев населения, в частности - провинциалов, в свою очередь, делало необходимой помощь юристов в целях наилучшего урегулирования возникавших вопросов. Юристы, являвшиеся представителями класса рабовладельцев, с успехом разрешали ставившиеся им жизнью задачи: закрепление прав собственника, выработку форм договоров и т.п. В республиканский период их деятельность имела практический характер и выражалась в редактировании формальных актов (cavere), в руководстве ведением судебных дел (agere), в даче советов (respondere).
По дошедшим до нас отрывкам сочинений республиканских юристов и ссылкам на них позднейших юристов следует признать, что уже тогда юридическая техника достигла довольно высокого уровня. Деятельность старых республиканских юристов выражалась, прежде всего, в толковании права. Ita in civitale nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit (D. 1. 2. 2. 12. Pomponius). (Так и в нашем государстве (правосудие) строится или на основании права, т.е. писаного закона, или действует собственное цивильное право, которое устанавливается без записи, одним толкованием знатоков права.) В этих словах Помпония подчеркнута творческая роль римского толкования законов и его значение как источника права. Так, путем толкования XII таблиц были выработаны институты эманципации (освобождения) детей от отцовской власти, наследования по закону и др. Путем толкования развилась большая часть институтов цивильного права. Древнее толкование III - II вв. до н.э. строго держалось словесной формы, в которую облекались законы или сделки. Цицерон рисует это состояние и метод словами - veteres verba tenuerunt - древние держались за слова (pro Murena, 11), подчеркивая консерватизм методов старого толкования.В период республики деятельность юристов сводилась к:

  • Консультации граждан, обратившихся за юридической помощью (presponsa);

  • Даче образцов и редактированию договоров и судебных исков (cavere);

  • Руководству юридическими действиями сторон без их защиты в суде (agere);

  • Помощь в составлении документов
Юристами в древнюю эпоху были жрецы (понтифы), представляли особую касту и толковали закон, не посвящали в массы свои юридические тайны. Создали юр. терминологию и первые классификации.Большинство римских юристов принадлежали к господствующему классу общества. Римские юристы своей консультационной практикой влияли на развитие права авторитетом своих научно-практических заключений. Деятельность юристов получила значение самостоятельной формы правообразования.Результат деятельности юристов – появление в Риме наряду с цивильным правом права, созданного толкованием юристов. Именно путем толкования развивалась большая часть институтов римского права. Литературная деятельность республиканских юристов выражалась в комментариях к Законам XII Таблиц.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/255789